2.4. Участие адвоката в стадии судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции
В методике работы адвоката непосредственно в судебном заседании арбитражного суда условно может быть выделено два аспекта - в целом, процессуальный и, в частности, доказательственный.
Процессуальный аспект состоит в том, что адвокат имеет перед собой поставленную клиентом цель, которая всегда должна быть направлена на защиту нарушенных прав доверителя, на выигрыш дела.
Для этого адвокату необходимо так изучить обстоятельства дела и смоделировать те ходатайства и возражения, которые, возможно, выдвинет противоположная сторона, чтобы в процессе немедленно и обоснованно реагировать на них.
Адвокат перед процессом должен тщательно ознакомиться с материалами дела, находящимися в арбитражном суде. В нем могут находиться документы, о существовании которых адвокат мог не знать. Ведь тогда он не сможет оперировать ими в процессе. Ему следует выписать номера страниц дела, на которых, находятся те или иные материалы, чтобы его объяснения были подтверждены ссылками на конкретные документы.
Самым важным в процедуре арбитражного разбирательства является процесс доказывания, являющийся основой судебного процесса.
Как известно, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, не которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом необходимо раскрыть доказательства, подтверждающие указанные обстоятельства, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания (ч. 3 ст. 65 АПК РФ). Для раскрытия этих доказательств и разрешения процессуальных ходатайств служит стадия подготовки дела к слушанию, завершающаяся предварительным судебным заседанием. Именно в этот момент сторонами должны быть открыты все доказательства.
Адвокату нужно помнить, что он вправе ссылаться в ходе арбитражного процесса лишь на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
Доказывание в арбитражном процессе строится на общих принципах доказывания. Доказывание правовой позиции по делу строится на представлении и исследовании доказательств, опровергающих возражения (требования) противоположной стороны, что в итоге доказывает правоту соответствующей правовой позиции. Убедить суд можно только путем представления достоверных и достаточных доказательств.
Прав в данном случае К.И. Комиссаров, считающий, что "качественная сторона не зависит от убеждения судей. Наоборот, последнее должно формироваться в зависимости от первого"*(38). Это еще раз доказывает, что стороны и их представители должны не только представлять доказательства, но и обосновывать их качественность, на основе чего формируется убеждение суда.
В арбитражном процессе, существует два способа получения доказательств: предоставление сторонами и истребование доказательств.
Лица, участвующие в деле, должны самостоятельно получать необходимые доказательства от лиц, у которых они находятся, и представлять их в арбитражный суд.
Если лицо, участвующее в деле, не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство, оно вправе обратиться арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательства. В таком ходатайстве должно быть точно и подробно указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, обозначено само это доказательство и указано место его нахождения. Суд при необходимости выдает лицу, участвующему в деле, запрос для получения доказательства. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в суд или выдает на руки лицу, имеющему запрос, для передачи в суд.
При выработке правовой позиции и ее отстаивании путем доказывания по делу адвокат должен помнить и о возможности по получению доказательств, предоставленных законодательством о нотариате. Так, глава 20 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает действия нотариуса по обеспечению доказательств.
В частности, в порядке их обеспечения еще до возбуждения производства по делу в каком-либо суде нотариус имеет право допрашивать свидетелей, производить осмотр письменных и вещественных доказательств, и назначать экспертизу. Это означает, что адвокат еще до направления искового заявления в суд может получить посредством нотариальных действий необходимые ему доказательства для оперирования ими в арбитражном суде.Нельзя забывать и о возможностях самого адвоката, предоставленных ему п. 3 ст. 6 Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", предусматривающей, что адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти и других организаций.
Адвокат может опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому он оказывает юридическую помощь. Адвокат вправе сообщать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными доказательствами, привлекать специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. Этими возможностями адвокату необходимо активно пользоваться в отстаивании законных интересов клиента.
В процессе собирания доказательств, сведения, поступающие в суд, оцениваются в части определения их относимости и допустимости по делу. Статья 67 АПК РФ устанавливает, что арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.
В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства, которые согласно закону или иным нормативным правовым актам должно быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами. Например, в соответствии со ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и гражданами должны быть совершены в простой письменной форме. Поэтому доказательством заключения сделки между этими лицами будет только письменный договор.
Нарушение этих требований означает одновременно и нарушение ст. 62 АПК РФ, определяющей понятие доказательств, их свойства и виды.
Предмет доказывания - категория отнюдь не статическая. Он может изменяться в ходе судебного разбирательства в зависимости от изменения истцом основания или предмета иска, в случаях предъявления ответчиком встречного иска, вступления в дело третьих лиц и в иных случаях. Неправильное определение предмета и основания иска влечет проигрыш дела.
Так, по искам о признании недействительными сделок акционерного общества наличие доказательств непосредственного нарушения прав акционеров - истцов по делу или отсутствие таковых достаточно ясно показывает, что именно является целью обращения акционера в суд.
Доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о непосредственном нарушении прав акционеров оспариваемой сделкой, во всяком случае должно предшествовать подтверждение статуса истца как акционера общества на дату заключения оспариваемой сделки и на дату рассмотрения дела в суде.
Как указывает Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.02.2004 N 13732/03, "материальные права лица, ставшего акционером общества лишь впоследствии, объективно не могут быть нарушены оспариваемой сделкой". Надзорная инстанция определила, что "в соответствии с п. 1 ст. 84 Закона об акционерных обществах право на предъявление иска о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставлено самому обществу и акционерам, т.е. лицам, чьи права и законные интересы были нарушены совершенной сделкой (потерпевшим). Эта законодательная норма не предусматривает права на оспаривание сделок лицами, ставшими акционерами общества после совершения таких сделок".
ВАС РФ установил, что, по сообщению истца, содержащемуся в исковом заявлении, и утверждению одного из ответчиков (общества с ограниченной ответственностью - второго контрагента по сделке), истец стал акционером акционерного общества после совершения оспариваемых сделок.
Между тем при рассмотрении дела в первой, апелляционной и кассационной инстанциях данное обстоятельство не было выяснено. В связи с этим ВАС РФ отменил ранее принятые по делу судебные акты, дело направил на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.Примечательно, что в данном деле акционерное общество, сделки которого оспаривались, признало исковые требования акционера. Пересмотра судебных актов добивалось общество с ограниченной ответственностью.
На практике могут иметь место сложные схемы опосредованного владения акциями, когда формальное изменение владельца не всегда означает изменение собственника ценных бумаг*(39).
Суды придерживаются формальной логики и в случае обжалования акционерами решений органов управления акционерных обществ*(40). Во внимание не принимается существование какой-либо связи или "преемственности владения" акциями.
Исключение из единообразной практики представляет собой постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.08.2001 по делу N 1747. Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции по делу, указав, что нормы п. 8 ст. 49 Закона об акционерных обществах не запрещают новому акционеру оспаривать ранее принятые решения общих собраний общества. Кроме того, по мнению суда, такое ограничение прав противоречит абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ. Изложенная позиция, не соответствующая Закону, не получила дальнейшего распространения.
Вместе с тем сложившаяся судебная практика может использоваться адвокатом - представителем акционерного общества при отстаивании своих интересов. В первую очередь адвокату внимание суда следует обратить на выяснение обстоятельств: в какое время истец стал акционером общества и является ли он таковым по состоянию на момент предъявления иска и рассмотрения дела в суде. Если к моменту рассмотрения дела в суде истец утратил связь с акционерным обществом, в удовлетворении исковых требований судом должно быть отказано. Такое лицо не может быть признано обладающим процессуальным правом на предъявление иска.
Как следует из ст. 79, 84 ФЗ "Об акционерных обществах", иски о признании недействительными сделок акционерного общества вправе предъявлять только акционеры либо само общество.
Необходимо также обратить внимание, что обязанность доказать названные обстоятельства в силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ возлагается на истца - миноритарного акционера общества*(41).
Показателен пример судебного спора по иску миноритарного акционера ОАО "ТНК-ВР" (Дело N А70-7811/2011).
Конфликт миноритариев холдинга "ТНК-ВР", на паритетной основе принадлежащей "ВР" и консорциуму AAR, ключевыми акционерами которого являлись Ф., являющийся основателем "Альфа-групп" и Б. британской компании ВР.
Причиной конфликта стал отказ члена света директоров "ТНК-ВР" от ВР одобрить решение о стратегическом партнерстве с компанией "Роснефть". Эта позиция членов совета директоров "ТНК-ВР" от ВР, по мнению миноритариев компании привела к убыткам из-за отказа от сделки, и они подали иск лично к топ-менеджерам ВР из-за отказа от сделки, а также к компании ВР р.l.с. и ее дочке "ВР Russian Investmenlimited". От них заявлялось требование о возмещении убытков.
Один из миноритариев - П. обратился в арбитражный суд Тюменской области, доказывая, что члены совета директоров от ВР была возможность заключить соглашение с компанией "Роснефть", но они ее проигнорировали, нарушив тем самым акционерное соглашение с AAR, согласно которого все проекты британская компания в России может реализовывать только через "ТНК-ВР". Первоначальная сумма требований П. составляла 87 млрд. рублей. Затем в ходе судебного процесса цена иска увеличилась до 288 млрд. руб.
Суд первой инстанции данные требования удовлетворил частично и взыскал с ВР и ее сотрудников 100 млрд. руб. Суд посчитал, что большинство доказательств по данному делу было взято в интернете. В марте 2010 г. компания "Роснефть" заявила, что никогда не вела переговоров о совместном проекте с "ТНК-ВР" на арктическом шельфе, однако в мае 2010 года она говорила уже: "что результаты переговорного процесса между AAR и ВР получила предложение, выходящее за рамки ранее заключенных с ВР договоренностей", которые будут рассматриваться с точки зрения интересов самой компании "Роснефть" и они, по утверждению представителей компании сводились к тому, чтобы найти контрагента, с достаточным опытом разработки шельфовых месторождений. По мнению суда первой инстанции, "ТНК-ВР" вполне соответствовала. Во-первых, она получила бы необходимую техническую документацию от ВР - это следует из соглашения акционеров "ТНК-ВР". Во-вторых, в апреле 2010 г. компания "Роснефть" предложила компании совместную работу на шельфе Баренцева моря, в третьих, у "ТНК-ВР" были шельфовые проекты в Бразилии и Вьетнаме.
Суд первой инстанции дал ответчикам шанс доказывать обратное, т.е. представить в суд документы, которые бы могли бы пролить свет на логику ее представителей в свете совета директоров "ТНК-ВР".
По мнению суда, "анализ данных документов позволил бы суду сделать вывод о том, по каким причинам было вызвано голосование "против" четыре членов совета директоров, назначенных "ВР, действовали ли (они) при принятии данного решения полностью самостоятельно, или под влиянием и указанием ответчиков". Однако, ответчиками так и не были представлены в суд "доказанным", что ответчики использовали возможность определять решения "ТНК-ВР", холдинга, с целью блокирования его участника в стратегическом партнерстве с "Роснефтью", которое, "являлось, безусловно, выполненным для группы ВР".
Кроме того, суд констатировал, что ответчик "ВР Russian Investment Limited не представил в суд своего представителя (не был представлен в суд ответчиком и отзыв на исковое заявление)". Поэтому, говорится в решении суда, "доводы истца, считаются признанными и не подлежат доказыванию в отношении ответчика".
По упущенной выгоде. В рассматриваемом решении суда первой инстанции по делу N А70-7811/2011 подробно приведен расчет суммы, которую удалось отсудить миноритарию П. За основу взята разница стоимости акций компании "Роснефть", которые "ТНК-ВР" могла бы получить в рамках сделки с этой компанией (обмен акциями предложила конфигурация партнерства ВР) до объявления об альянсе с ВР и "Роснефти" и после него. В представленному суду заключении ЗАО "АБМ Партнер", консультанта истца значилась цифра 1,16 млрд. долларов США (37,7 млрд. рублей - именно так выросли акции в цене). К этой сумме консультанты прибавили 7,7 млрд. долларов США (или 250 млрд. рублей) упущенной выгоды от неполучения в разработке шельфовых месторождений - столько, по мнению экспертов могли бы получить "ТНК-ВР", заключи она соглашение с "Роснефтью" и ExxonMobil".
С признанием недействительными сделок акционерного общества, в совершении которых имеется заинтересованность, прямо связано рассмотрение вопроса о возможности взыскания с заинтересованного лица убытков, причиненных им обществу (п. 2 ст. 84 Закона об акционерных обществах).
Здесь следует обратить внимание на имеющуюся неточность в наименовании ст. 84 Закона акционерных обществах. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность". Это может повлечь за собой ошибочное толкование содержания п. 2 статьи 84. А именно, что всякое несоблюдение требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, без признания ее по данному основанию недействительной, может служить основанием возникновения требования к заинтересованному лицу о возмещении убытков. Очевидно, что это далеко не так. Заголовок статьи закона не может и не должен приниматься во внимание при толковании его положений.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, относятся к категории оспоримых, то есть, могут быть признаны таковыми только по решению суда. На усмотрение суда оставлено разрешение вопроса о том, имела ли место заинтересованность в совершении сделки, была ли нарушена процедура ее одобрения, в чем состояло такое нарушение и др. Значит, право требовать возмещения убытков от заинтересованного лица объективно не может возникнуть автоматически. В противном случае возможны многочисленные злоупотребления.
Кроме того, применение последствий недействительности сделки может исключить взыскание убытков по ней. Так, при заключении сделки по продаже имущества на невыгодных для акционерного общества условиях после применения последствий недействительности сделки в виде возвращения каждой из сторон всего полученного по такой сделке основания для взыскания с заинтересованного лица убытков в виде упущенной выгоды отпадут.
Пункт 2 ст. 84 Закона об акционерных обществах не содержит перечня лиц, обладающих правом на предъявление иска к заинтересованному лицу о возмещении убытков. На вопрос, обладают ли акционеры общества таким правом, следует ответить отрицательно. Прежде всего согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ правом требовать возмещения убытков наделяется лицо, право которого было нарушено, в результате чего ему были причинены убытки. В рассматриваемой норме Закона в качестве потерпевшего лица названо само акционерное общество, поскольку именно перед ним несет ответственность заинтересованное лицо.
Случаи, когда действующее законодательство предоставляет акционерам право предъявления исков к акционерному обществу, прямо названы в ГК РФ и Законе об акционерных обществах. Основываясь на этом, адвокат должен иметь в виду, что правом требовать возмещения убытков от заинтересованного лица согласно п. 2 ст. 84 Закона об акционерных обществах наделено исключительно акционерное общество.
Указанное положение Закона может применяться адвокатом в корреспонденции с возложенной в силу ст. 83 Закона об акционерных обществах на заинтересованных лиц обязанностью информировать общество об обстоятельствах, могущих повлечь за собой определение заключаемой обществом сделки в качестве сделки с заинтересованностью. Если заинтересованное лицо не сообщило акционерному обществу надлежащим образом всю требуемую информацию, риск неблагоприятных последствий, а также возможные убытки в связи с признанием судом заключенной сделки недействительной ложатся на акционерное общество.
Адвокат должен акцентировать внимание суда, что в п. 2 ст. 84 Закона об акционерных обществах речь идет именно об убытках, которые акционерное общество может понести в результате признания сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной.
Адвокат должен убедить суд в том, что иной подход к применению указанной нормы закона, характеризуется неопределенностью и, как следствие, сложностью доказывания обстоятельств, являющихся основанием возможных исковых требований. В частности, можно ли говорить о наличии признаков противоправности в действиях заинтересованного лица, если акционерному обществу было известно о необходимости соблюдения специальных требований к порядку совершения конкретной сделки, однако необходимые процедуры не были им соблюдены, а впоследствии сделка была признана судом недействительной по этому основанию.
Более того, в рассмотренной ситуации сложно определить, какие действия заинтересованного лица повлекли за собой причинение акционерному обществу убытков, не говоря уже о причинно-следственной связи между такими действиями и ущербом общества.
Таким образом, основной способ защиты от незаконных действий исполнительных органов - это возмещение убытков, причиненных обществу подобными действиями.
Пунктом 2 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и п. 2 ст. 71 Закона об акционерных обществах установлена ответственность исполнительного органа за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием). Акционеру, владеющему не менее 1% акций, предоставлено право обратиться в суд с иском о возмещении таких убытков к члену совета директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации о возмещении убытков, причиненных обществу незаконными действиями его исполнительных органов (п. 5 ст. 71 Закона об акционерных обществах). Аналогичное право предоставлено участнику общества п. 5 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.
Из толкования приведенных норм следует, что право на предъявление иска для конкретного акционера либо участника общества, предусмотрено законодательством.
Следует отметить, что использование такого способа защиты права, как взыскание убытков с единоличного исполнительного органа, малоэффективно из-за низкой платежеспособности гражданина-ответчика, чаще всего физического лица. При применении данного способа затруднения может вызвать величина убытков, причиненных акционерному обществу или обществу с ограниченной ответственностью. Также неизбежно возникнут проблемы, связанные с установлением их размера, а также наличие причинно-следственной связи между действиями исполнительного органа и убытками. При определении размера убытков истцу необходимо доказать реальность ущерба. Это предполагает доказывание размера денежной суммы, которая обязательно была бы получена обществом, если бы не действия исполнительного органа.
Более того, ответственность исполнительных органов общества, которые строят свои отношения с обществом на основании трудового договора, ограничена в соответствии с нормами трудового законодательства средним месячным заработком (ст. 241 ТК РФ).
Согласно п. 3 ст. 69 Закона об акционерных обществах на отношения между обществом и единоличным исполнительным органом (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) нормы трудового законодательства распространяются в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона.
Однако порядок возмещения убытков регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а не Законом об акционерных обществах, в связи с чем довольно проблематично обойти норму права об ограничении имущественной ответственности работника перед обществом-работодателем, закрепленную в ст. 241 ТК РФ.
Отсутствие четкого механизма законодательного регулирования, предоставляющего акционерам (участникам) общества реальную возможность обжаловать действия исполнительного органа, требовать прекращения его полномочий и устранить их вредные последствия, приводит к тому, что акционеры и участники обществ вынуждены использовать способы защиты, непригодные для данной ситуации.
Например, участники общества с ограниченной ответственностью, владеющие более чем 10% долей в уставном капитале, в том случае, если директор общества является одновременно его участником, могут использовать способ защиты, предусмотренный ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, и требовать исключения директора из состава участников. Правда, этот способ малоэффективен, так как законодатель различает понятия "обязанности участника общества" и "обязанности его исполнительного органа".
В п. 28 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 1.07.1996 г. N 6/8 указано, что исключение участника из общества с ограниченной ответственностью фактически является изменением условий учредительного договора, расторжением его в отношении конкретного участника, поэтому все возможно только с соблюдением требований ст. 450 ГК.
Следовательно, возможность удовлетворения названных требований обусловлена нарушением именно тех обязанностей, которые предусмотрены для данного лица законом (п. 1 ст. 9 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) или условиями учредительного договора (дополнительные обязанности).
Процесс доказывания в арбитражном суде должен вестись адвокатом активно и целенаправленно в соответствии с предметом и пределами доказывания по делу. Очень важно правильно определить предмет доказывания - это такая совокупность фактических обстоятельств дела, которые при доказывании необходимы и достаточны для его разрешения в интересах клиента.
Предмет доказывания по спорам из корпоративного конфликта - это совокупность юридических фактов, порождающих возникновение и реализацию корпоративного права у правообладателя. Например, при оспаривании сделок исполнительных органов общества, исходя из положений ст. 153 ГК.
В качестве примера рассмотрим действия исполнительных органов хозяйственного общества по передаче имущества общества в уставный капитал других хозяйственных обществ. Проблема передачи активов из одного общества в другое достаточно актуальна как для самих обществ, которые в результате такой передачи становятся банкротами, их кредиторов как лиц, заинтересованных в платежеспособности своих должников, так и для акционеров (участников) общества, акции и доли которых обесцениваются по мере передачи имущества.
Судебная практика показывает, что основанием для передачи имущества в уставный капитал вновь создаваемых обществ являются, как правило, решения общих собраний акционеров либо участников общества, которые могут быть оспорены акционерами (участниками) общества с использованием традиционного для подобных споров способа защиты права (например, дело по иску Комитета по управлению имуществом г. Оренбурга как участника общества с ограниченной ответственностью к этому обществу о признании недействительным решения внеочередного общего собрания о передаче имущества в счет оплаты акций вновь созданного акционерного общества).
Однако нередки случаи, когда общее собрание лишь принимает решение о создании нового общества или участии в каком-либо обществе, а передача имущества в уставный капитал оформляется двусторонним актом. Причем имущество может быть оценено значительно ниже его действительной стоимости без проведения рыночной оценки.
Как квалифицировать действия исполнительных органов общества по передаче его имущества в уставный капитал другого общества с учетом того, что законодательство не предусматривает возможности обжаловать их действий?
Существуют два мнения:
- передача имущества в уставный капитал другого общества представляет собой исполнение обязанности учредителя по внесению взноса;
- передача имущества в уставный капитал общества и не является сделкой.
Приведенный подход неоправданно узок, поскольку фактически лишает акционеров (участников) общества и само общество возможности восстановить свои имущественные права при передаче материальных активов общества в результате злоупотреблений, допускаемых исполнительными органами при реализации решений, принимаемых общими собраниями.
Кроме того, подобная практика предоставляет совету директоров, либо единоличному исполнительному органу общества большие в возможности для отчуждения активов общества во вновь создаваемые ими организации либо общества, в которых они занимают руководящие должности;
- действие по передаче имущества в уставный капитал другого общества - сделка, ибо сделкой, влекущей отчуждение имущества ее участников в пользу вновь создаваемого общества, является учредительный договор вновь созданного общества.
Следовательно, передача имущества в уставный капитал другого общества может быть признана недействительной сделкой по искам акционеров и участников хозяйственных обществ (конкурсных управляющих хозяйственных обществ, признанных банкротами) по признакам ее мнимости, фиктивности, противоречия действующему законодательству как крупная сделка или сделка, совершенная с заинтересованностью, и т.д.
Указанная позиция соответствует ст. 153 ГК РФ и подтверждена судебной практикой ФАС Уральского округа*(42).
Так, решением арбитражного суда Оренбургской области по делу N А47-360/2002-ГК отказано в удовлетворении иска о признании акта передачи имущества в уставный капитал вновь созданного общества недействительной сделкой по признаку ее притворности и нарушения порядка совершения крупной сделки. Основанием к отказу, в частности, послужил вывод суда первой инстанции о том, что акт формирования уставного капитала является не сделкой, а исполнением обязанности учредителя по внесению вклада в уставный капитал.
Отменяя решение арбитражного суда первой инстанции и передавая спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ФАС Уральского округа указал, что передача имущества в уставный капитал является сделкой, соответственно, может быть признана крупной сделкой (постановление N Ф09-991/04-ГК).
Кроме того, ФАС Уральского округа отметил в постановлении, что судом первой инстанции не была дана оценка доводу истца о том, что оспариваемая сделка фактически прикрывает договор дарения, что рыночная оценка стоимости имущества не производилась, была проведена лишь его денежная оценка.
В целях избежания подобных разночтений при применении одних и тех же норм корпоративного законодательства, адвокату необходимо учитывать судебную практику по данному вопросу, в том числе и ВАС РФ.
В последнее время чаще всего арбитражные суды отказывают в иске о признании сделки недействительной только потому, что в ее отношении необходимо было изложить требование о признании договора незаключенным. Тем самым лицо, добивающееся судебного вывода об отсутствии юридических последствий у договора, в котором оно названо в качестве стороны, оказывается в противоречивом положении: важнейшая и удовлетворяющая его интерес позиция о несоответствии договора законодательству отражается в решении об отказе в удовлетворении иска. В дальнейшем такое решение арбитражного суда может стать недостаточным для возражения против требований, вытекающих из договора со ссылкой на его действительность.
Представляется ошибочным воспроизводить подобное противоречие в корпоративных спорах и отклонять иск о недействительности решения собрания участников общества в том случае, когда оно не созывалось. Получение арбитражным судом достоверных и убедительных доказательств фальсификации протокола и иных документов о проведении общего собрания позволяет ему прекратить производство по делу из-за отсутствия предмета спора по несуществующему акту.
Если участники дела демонстрируют принципиальные разногласия по содержанию протокола, по соблюдению правил его подписания уполномоченным лицом, по включению в текст несоответствующих действительности записей, по неправильному отражению результатов голосования, то наиболее последовательным с процессуальной позиции выглядит принятие по таким спорам судебного акта в виде решения с полным удовлетворением иска участника общества с ограниченной ответственностью, поскольку общество или его отдельные участники исходили из законности решения общего собрания и совершили в его исполнение юридически значимые действия.
Арбитражный суд принимает решение об удовлетворении иска, если сфальсифицированное решение общего собрания использовано обществом или его участниками для изменения или прекращения прав истца (внесены изменения в учредительные документы, сформированы органы управления, отчуждены доли в уставном капитале, заключена крупная сделка).
Правила законодательства об обществах с ограниченной ответственностью ориентируют на формирование ограниченного состава субъектов правоотношения, связанного с оспариванием решения общего собрания участников общества. Статьей 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью определены виды имущественных и неимущественных прав участника общества. Особым личным неимущественным правом признается право участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и учредительными документами общества; получать информацию о деятельности общества в установленном его учредительными документами порядке.
Исковое требование о признании недействительным решения общего собрания, проведенного с нарушением порядка его созыва и организации, служит способом защиты права на участие в управлении делами общества. Такое неимущественное право исключительно и индивидуально, принадлежит истцу и осуществляется без связи (и подчинения) с правами других участников общества. Процедурные нарушения, повлиявшие на незаконность принятого общим собранием участников общества решения, освобождают стороны спора от исследования материально-правового существа его выводов. Последствия недействительности акта истолковываются как доказательство существенного ограничения неимущественного права на участие в управлении делами общества.
Судебный спор о недействительности решения общего собрания, проведенного без извещения истца, подлежит рассмотрению арбитражным судом без обязательного привлечения к делу других участников общества.
Арбитражный суд по иску участника общества вынес решение, которым признал недействительным решение внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о согласовании сделки с заинтересованностью и указал, что собрание фактически не проводилось, протокол сфальсифицирован.
Для арбитражного суда, рассматривающего конкретное дело, определяющим фактором при принятии решения будут не теоретические рассуждения истцов о косвенном характере заявляемых ими требований, а положения процессуального закона.
Еще по теме 2.4. Участие адвоката в стадии судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции:
- Справедливость судебного разбирательства
- § 2. Процессуальные правовые отношения в доминирующих отраслях права
- 3.2. Арбитражные суды в системе судебной власти России
- 2.2. Участие адвоката в стадии подготовки дела к судебному разбирательству
- 2.4. Участие адвоката в стадии судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции
- 3.3. Деятельность адвоката на стадии подготовки дела к судебному разбирательству
- 3.4. Правовые основания участия адвоката в гражданском процессе
- 3.5. Участие адвоката в судебном разбирательствев корпоративном споре
- 4.2. Участие адвоката в третейском разбирательстве при рассмотрении корпоративных споров
- 5.2. Участие адвоката в подготовке дела в конституционном процессе
- 5.4. Адвокат в конституционном судебном разбирательстве по делам возникающим из корпоративных правоотношений
- 6.4. Участие адвоката-представителя при рассмотрении жалобы в Европейском суде по правам человека
- 7.1. Правовые основы участия адвоката в исполнительном производстве при взыскании в пользу участника корпоративного спора
- § 5. Деятельность адвоката в суде первой инстанции
- § 10. Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам